Войти/Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Я обратился в службу занятости населения с заявлением о признании меня безработным. Но мне отказали, поскольку я являюсь действующим учредителем ООО. Когда я могу повторно обратиться с таким заявлением?
Согласно п. 8 ст. 3 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» от 12 декабря 2023 г. № 565-ФЗ (ред. от 28 ноября 2025 г.) (далее - Закон о занятости населения»), занятыми являются граждане, являющиеся участниками (членами) корпоративных коммерческих организаций. В силу п. 17 ч. 1 ст. 24 Закона о занятости населения, безработным не может признан гражданин, являющийся занятым в соответствии со ст. 3 настоящего Федерального закона. В соответствии с ч. 2 ст. 24 Закона о занятости населения, гражданин,ищущий работу, которому в установленном порядке отказано в признании его безработным или который отказался от содействия органа службы занятости в поиске подходящей работы, а также безработный гражданин, снятый с регистрационного учета в связи с отказом от содействия органа службы занятости в поиске подходящей работы, имеет право на повторное обращение в орган службы занятости для решения вопроса о признании его безработным через один месяц со дня соответствующего отказа. Таким образом, Вы вправе повторно обратиться в органы службы занятости с заявлением о признании безработным для решения вопроса о признании Вас безработным через один месяц со дня соответствующего Отказа.
Мой коллега по собственной инициативе захотел повысить квалификацию по дополнительным программам, не связанным со сферой деятельности работодателя, предоставил справку-вызов и написал заявление о предоставлении учебного отпуска на 10 дней. Должен ли работодатель предоставить учебный отпуск?
В соответствии с ч. 1 ст. 196 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 25 мая 2026 г. )(далее - ТК РФ), необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет работодатель. В соответствии со ст. 197 ТК РФ, право работников на дополнительное профессиональное образование реализуется путем заключения договора между работником и работодателем. Каких-либо исключений из этой процедуры законом не установлено. Трудовым кодексом РФ не предусмотрены гарантии и компенсации работникам при прохождении курсов повышения квалификации (переподготовки) по инициативе самого работника. Однако в своих локальных актах работодатель может предусмотреть предоставление дополнительные гарантии по прохождению переподготовки по инициативе работника. Если локальными актами вашего учреждения не предусмотрено предоставление учебного отпуска в случае повышения квалификации по инициативе работника, то его предоставлять не нужно. Таким образом, работодатель не обязан предоставлять учебный отпуск работнику, который изъявил желание повысить свою квалификацию без согласования с работодателем.
Я работаю в детском саду воспитателем. Сегодня написала заявление на увольнение, но меня не отпускают без отработки. Можно ли рассчитаться без отработки, если у меня ребенок 4 года?
В соответствии с ч.1 ст.80 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 25 мая 2026 г. ) (далее – ТК РФ), работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. Исходя из положений указанной выше нормы, срок предупреждения исчисляется в календарных днях. Прекратить трудовые отношения ранее указанного срока, т.е. как в данном случае хочет работник, является правом, но не обязанностью работодателя. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Таким образом, наличие у работника ребенка в возрасте 4-х лет не является для работодателя безусловным основанием для увольнения работника ранее двухнедельного срока, установленного ч.1 ст.80 ТК РФ.
Ответчик умер. Он должен мне огромную сумму денег. Могу ли я требования о возврате денег предъявить к его наследникам?
В соответствии со ст. 215 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 06 апреля 2024 г., с изм. от 04 июня 2024 г.), суд обязан приостановить производство по делу в случае смерти гражданина, являющегося стороной в деле. Таким образом, Вам необходимо подать в суд ходатайство о приостановлении производства по делу в связи со смертью ответчика-должника. Суд обязан его удовлетворить. Производство будет приостановлено до определения правопреемника ответчика. Как только Вам станут известны преемники должника (наследники, принявшие наследство), подайте заявление о возобновлении производства по делу. Это не обязательно, суд может возобновить производство и по своей инициативе, но Ваше заявление может ускорить данный процесс.
Мой друг - врач, собирается открыть собственную офтальмологическую клинику. Обязан ли он устанавливать одинаковую цену для всех пациентов за сходные процедуры?
В соответствии с ч. 1 ст. 126 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 31 июля 2025 г., с изм. от 25 ноября 2025 г.ю) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 августа 2025 г.) (далее - ГК РФ) публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. В соответствии с ч. 2 ст. 126 ГК РФ в публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей. Таким образом, при прочих равных условиях цена должна быть одинаковой для всех граждан.
Можно ли в трудовом договоре с дистанционным работником в качестве места работы указать конкретный населенный пункт, где он должен работать?
В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 25 мая 2026 г. ) (далее - ТК РФ) место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения. В соответствии с ч. 4 ст. 312.1 ТК РФ на дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящей главой. Таким образом, место работы дистанционного работника в трудовом договоре указывается в общем порядке. Специальные требования не предусмотрены. Представляется достаточным конкретизировать место работы до населенного пункта.
Через два месяца заканчивается срок действия договора МКД с УК. Собственники не хотят пролонгировать действующий договор. Условия договора предполагают при отсутствии заявления об отказе от пролонгации одной из сторон автоматическую пролонгацию. Можно ли по заявлению собственников остановить пролонгацию?
По заявлению собственников можно остановить пролонгацию договора об управлении МКД и прекратить данный договор. Такой вывод следует из ч. 6 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 04 августа 2026 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 сентября 2026 г.), в соответствии с которой при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании срока его действия такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором. Вам нужно написать заявление о прекращении договора об управлении многоквартирным домом и направить его в управляющую компанию и в орган государственного жилищного надзора.
С какого возраста нужно согласие несовершеннолетних для приватизации кварты, находящийся в соц.найме?
В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Российской Федерации от 04 июля 1991 г. № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (ред. от 11 июня 2021 г.) граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), на условиях социального найма, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Жилые помещения передаются в общую собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. Таким образом, приватизация квартиры допускается с согласия несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Проживаем в доме, признанным аварийным. Могут ли отказать в получении квартиры при переселении из аварийного жилья, если в собственности есть общежитие 22 кв.м.?
Здравствуйте. В соответствии с ч. 8.1 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 04 августа 2026 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 сентября 2026 г.)(далее – ЖК РФ) органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. В зависимости от оснований выселения по общему правилу Вы имеете право на выкуп у Вас аварийного жилья путем заключения соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд с выплатой возмещения за изымаемое помещение либо на заключение договора о предоставлении жилого помещения (ст. 32 ЖК РФ). Если многоквартирный дом не включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то в общем случае гражданин вправе рассчитывать только на возмещение за изымаемое жилое помещение. При этом органы государственной власти или местного самоуправления не обязаны обеспечить собственника изымаемого жилого помещения другим жилым помещением. Исключение составляют граждане, которые признаны малоимущими, состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и являются собственниками единственного жилого помещения, признанного непригодным для проживания (включая жилое помещение, входящее в состав многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) (Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2023 г. № 20-П; Письмо Минстроя России от 17 апреля 2020 г. № 15026-МЕ/06). Указанной категории граждан должны вне очереди предоставляться равнозначные по общей площади изымаемым помещениям благоустроенные жилые помещения по договору социального найма без оплаты возмещения либо (при определенных условиях) жилые помещения маневренного фонда на весь период до решения вопроса о способе удовлетворения их жилищных потребностей (п. 3.1 ст. 95 ЖК РФ; Постановление Конституционного Суда РФ № 20-П). В остальных случаях другое жилое помещение взамен изымаемого может быть предоставлено собственнику только при одновременном соблюдении следующих условий (ч. 8, 8.2 ст. 32 ЖК РФ; п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02 июля 2009 г. № 14; разд. II Обзора от 29 апреля 2014 г.): • наличие соответствующего соглашения, достигнутого с органом местного самоуправления; • зачет стоимости жилого помещения при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение; • приобретение права собственности на изымаемое жилое помещение до признания многоквартирного дома в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Это условие не распространяется на случаи возникновения права собственности в порядке наследования. В частности, региональные адресные программы по переселению граждан не распространяются на жилые дома блокированной застройки (Письмо Госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" от 04 марта 2019 г. № ОР-07/290). Если многоквартирный дом включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то гражданин вправе рассчитывать на предоставление ему другого жилого помещения либо на возмещение за изымаемое жилое помещение. Выбор любого из названных способов остается за собственником жилого помещения (п. 3 ст. 2, ч. 3, п. 2 ч. 6 ст. 16, ст. 20.15 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023 г.) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; разд. II Обзора от 29 апреля 2014 г.; п. 12 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25 декабря 2019 г.). Исключение составляют граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение (кроме приобретения права собственности в порядке наследования) после признания дома в установленном порядке аварийным. Указанные лица имеют право только на выплату возмещения (ч. 8.2 ст. 32 ЖК РФ).
Можно ли не являться по вызовам следователя на допрос в качестве свидетеля?
Вы не имеете права не являться по вызовам следователя. В соответствии с ч. 3 ст. 188 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 09 апреля 2026 г.), лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения.
Загрузить ещё
Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 40 След.
Единый портал по
правовому просвещению и
оказанию правовой помощи
в Нижегородской области
Авторизация
Войти как пользователь:
Единый портал по
правовому просвещению и
оказанию правовой помощи
в Нижегородской области
Регистрация
Защита от автоматической регистрации CAPTCHA Введите слово на картинке:*
* — поля, обязательные для заполнения